Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Гк рф что такое интересы собственника». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
Преимущества дарственной перед меной такие же, как и в сравнении с куплей-продажей. Среди минусов можно отметить обязательную передачу имущества в обмен на другую собственность в момент заключения договора. Также присутствует подоходный налог, который исключается в процедуре мены. В этом у мены преимущество.
Гк рф что такое интересы собственника
Основной минус соглашения – это отсутствие денежной компенсации, которую получил бы даритель при оформлении ренты. Прежний хозяин ничего не получает, поскольку требуется безвозмездность. Для нового владельца также есть недостаток в виде уплаты 13 %, если он не родственник дарителю.
Наиболее распространенные формы договорных отношений, которые рассматриваются гражданами. Обычно это актуально для родственников. В непростых отношениях даритель задумывается о достойности своих наследников. Непростые отношения не будут препятствием к получению наследства после смерти. Зато дарственной можно управлять до смерти и оценить верность принятия решения. К тому же после передачи имущества до смерти другие собственники не смогу претендовать на имущество умершего.
Плюсом также является быстрота сделки и возможность получить права до кончины владельца. При наследовании в наследство вступают спустя полгода после похорон. Недостатком послужит невозможность указание условий получения имущества, которые есть в завещании. Так же таинство завещания может принести впоследствии «сюрприз» для прямого наследника.
Для договора дарения существует множество альтернативных соглашений, которые могут быть выгодны финансово, но осложнены юридическими условиями. Также простота и скорость оформления дарственной имеет свои «подводные камни» как для дарителя, так и для одаряемого. Правоотношения между родственниками, пожалуй, один из весомых факторов в пользу безвозмездной передачи. Решающим фактором являются стоимость дара, условия, отношения между сторонами и правовое разрешение со стороны Гражданского Кодекса.
Основа основ: грамотно составленный договор найма – это основа возможности защиты своих интересов. Вселяя людей и подписывая договор найма, вы никогда не знаете, как сложатся отношения через какое-то время, как поведут себя люди. Возможно в дальнейшем придется идти в суд и там отстаивать свои интересы.
Главное, что нужно понять: на основании статьи 687 ГК РФ, договор найма расторгается ТОЛЬКО В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ!
Можете очень долго возмущаться и спорить, но у нас правовое государство, и гражданско-правовые вопросы решаются в суде! Методы 90-х не работают, а могут еще и по вам больнее ударить.
Прежде всего договором обязательно предусматриваем четко расписанный порядок кто, за что и в какие сроки платит. Фразы типа «коммуналка за счет жильца» категорически неприемлемы для договора. Как судья должен трактовать такие опусы? Слово «коммуналка» применимо для повседневного оборота, но неприменимо для документов. Сделайте четкую разбивку:
Оплата коммунальных платежей за счет ________________
Оплата электроэнергии за счет ________________
Оплата счетов за капитальный ремонт за счет _______________
Оплата счетов за газоснабжение за счет _______________
Опись имущества составляется максимально подробно с указанием цен, а не просто «стиралка, шкаф, диван, тумбочка». Все заводится в табличку с максимальным указанием характеристик и оценкой.
Пример:
Телевизор Sony KDL40SE, состояние – новый, оценочная стоимость 40 000 рублейКровать 2-спальная Ikea, состояние б/у, оценочная стоимость – 15 000 рублей.Стиральная машина-автомат Bosch KG50NN, состояние – новая, оценочная стоимость – 35 000 рублей.
При такой системе вы в суде сможете доказать, какие именно убытки вам были нанесены.
Полезный совет: если имущество в квартире достаточно ценное – сделайте фото всей квартиры, поэлементно, распечатайте в двух экземплярах, распишитесь вместе с нанимателем на каждой фотографии, приложите к договору. Вот тогда у суда точно не будет вопросов, что именно наниматель вам испортил и почему вы требуете именно такую компенсацию.
Договором нужно четко предусмотреть, какие последствия могут быть для нанимателя в случае нарушения им условий. Прописывать их нужно также четко и понятно. Естественно мы говорим о денежных последствиях. И вот тут маленький секрет:
Не используйте в договоре термин «неустойка»! Используйте термин «компенсация»!
Объяснение этому простое: на основании статьи 333 ГК РФ, по заявлению ответчика суд может снизить размер неустойки. На практике суды снижают, и часто сумма неустойки составляет 500–1000 рублей, согласитесь, довольно смешно. А если заявлен термин «Компенсация»? то статья 333 ГК РФ, уже неприменима! Однако, тут тоже важно не перестараться. Пропишите размер компенсации за каждый день, но не более 30% от всей месячной стоимости найма.
Выглядит это примерно так: «в случае нарушения Нанимателем внесения сумм и сроков выплат, Наймодатель вправе начислить компенсацию в размере 200 рублей в день за каждый день просрочки. Стороны согласны с тем, что Наймодатель не обязан дополнительно доказывать размер компенсации и природу ее возникновения». Конечно, лучше все прописывать в процентах, от суммы просрочки, но можно и в абсолютных суммах. В суде всегда можно заявить, что деньги от найма шли на ремонт, обучение детей и все что угодно, и нарушение сроков внесения нанимателем повлекло для вас дополнительные убытки, а за счет последней строчки – доказывать природу этих убытков вы не обязаны.
Очень много об этом пишут в комментариях. Мол? вообще вселить без договора, чуть-что можно сразу выселить без суда и следствия. Ну что же, господа шапкозакидатели, отчасти вы правы… нет договора – нет разговора. Только об одном вы забыли: стоимость найма условно 15 000–20 000 руб. а стоимость имущества в квартире по самым скромным подсчетам — 300-500 тысяч рублей. Вы вселили без договора, потом так же легко решили выселить, в итоге пришли в квартиру с голыми стенами, где даже сантехнику открутили. Что будете делать? Нет договора – нет разговора…
Автострахование
Жилищные споры
Земельные споры
Административное право
Участие в долевом строительстве
Семейные споры
Гражданское право, ГК РФ
Защита прав потребителей
Трудовые споры, пенсии
- Обобщения судебной практики
- Компенсация вместо выдела доли в натуре по п. 4 ст. 252 ГК РФ. Судебная практика
В обзоре судебной практики «Компенсация вместо выдела доли в натуре. Практика применения пункта 4 статьи 252 ГК РФ» мы уже писали о порочной практике судов общей юрисдикции лишать права собственности на долю миноритарного собственника в отсутствие на это его воли и волеизъявления.
В указанном обзоре практики, мы писали, что статья 252 ГК РФ:
1. допускает возможность выплаты денежной компенсации вместо выдела доли в натуре; 2. право требовать замены доли денежной компенсацией принадлежит выделяющемуся собственнику;
3. порядок, предусмотренный п.4 ст. 252 ГК РФ, заключается в том, что она применяется только в том случае, когда заявлены требования о выделе доли в натуре.
Например, Вы является собственником 1/5 доли квартиры, у другого сособственника, соответственно — 4/5.
Если следовать букве закона, никто не может лишить Вас Вашей доли, как бы мала она ни была, за исключением случая, когда Вы сами обратились в суд с иском о выделе вашей 1/5 доли в натуре, а суд установил, что выдел доли технически невозможен.
Суд же (общей юрисдикции), скорее всего, рассудит наоборот, и по иску вашего сособственника прекратит ваше право на долю, с выплатой вам компенсации.
О недопустимости прекращения права собственности на основании п. 4 статьи 252 ГК РФ в отсутствие требований о выделе доли в натуре свидетельствует и сложившаяся судебная практика арбитражных судов. По данному вопросу высказывался и Конституционный суд в Определении от от 7 февраля 2008 года № 242-О-О, где указывал:
«..закон не предусматривает возможность заявления одним участником общей собственности требования о лишении другого участника права на долю с выплатой ему компенсации, даже если этот участник не имеет существенного интереса в использовании общего имущества и его доля незначительна.
Следовательно, применение правила абзаца второго пункта 4 статьи 252 ГК Российской Федерации возможно лишь в отношении участника, заявившего требование о выделе своей доли, и только в случаях одновременного наличия всех перечисленных законодателем условий: доля сособственника незначительна, в натуре ее выделить нельзя, сособственник не имеет существенного интереса в использовании общего имущества».
По данному вопросу КС высказывался также и в других определениях:
Тем не менее, суды общей юрисдикции продолжали по-своему трактовать положения статьи 252 ГК РФ, выносили решения, идущие вразрез с толкованием п. 4 статьи 252 ГК РФ, данным КС РФ.
Однако в конце 2010 года, Верховный Суд РФ по одному из дел верно применил указанные нормы права. Отменяя вынесенные судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение, Верховный Суд РФ указал следующее:
«. В случаях, когда доля собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого собственника обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию (абзац 2 пункт 4 статьи 252 ГК Российской Федерации).
При этом закон не предусматривает заявления одним участником общей собственности требования о лишении другого участника права на долю с выплатой ему компенсации, даже если этот участник не имеет существенного интереса в использовании общего имущества и его доля незначительна.
Следовательно, применение правила абзаца 2 пункта 4 статьи 252 ГК Российской Федерации возможно лишь в отношении участника, заявившего требование о выделе своей доли, и только в случаях одновременного наличия всех перечисленных законодателем условий: доля сособственника незначительна, в натуре ее выделить нельзя, сособственник не имеет существенного интереса в использовании общего имущества. Субъективный характер последнего условия требует, чтобы этот вопрос решался судом в каждом конкретном случае на основании исследования и оценки совокупности представленных сторонами доказательств, подтверждающих, в частности, нуждаемость в использовании этого имущества в силу возраста, состояния здоровья, профессиональной деятельности, наличия детей, других членов семьи, в том числе нетрудоспособных, и т.д. (пункт 36 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. N 8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Таким образом, положение пункта 4 статьи 252 ГК Российской Федерации не предполагает лишение собственника, не заявлявшего требование о выделе своей доли из общего имущества, его права собственности на имущество помимо его воли путем выплаты ему остальными сособственниками компенсации, поскольку иное противоречило бы принципу неприкосновенности права собственности.
Основная информация о ТСН содержится в статье 123.12 ГК РФ. Для того чтобы понять, что представляет собой ТСН, рассмотрим основные признаки ТСН:
- Это добровольное объединение.
- В ТСН входят только собственники объектов недвижимости.
- ТСН создается для определенных целей, предусмотренных законом.
- В ТСН входят собственники различных объектов недвижимости: собственники зданий, помещений, собственники МКД, собственники дачных домов и земельных участков и др.
- ТСН создается для совместного владения и использования всеми членами товарищества принадлежащих им объектов недвижимости.
При выполнении всех вышеназванных условий, объединение собственников может считаться ТСН.
Что такое товарищество собственников недвижимости (ТСН)
Нормативной базой для регулирования деятельности членов ТСН являются следующие нормативные акты РФ:
- Гражданский кодекс (определяет общие понятия и цели деятельности ТСН).
- Жилищный кодекс РФ – содержит отдельную главу, посвященную ТСН (глава 6 ЖК РФ).
- Специальные нормы, закрепленные в отраслевом законодательстве о некоммерческих объединениях, например, федеральный закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».
Именно в ГК РФ закреплено понятие ТСН, а также основная информация:
- Об уставе товарищества (указаны обязательные для включения в Устав положения, например, информация о наименовании, целях деятельности товарищества и его месте регистрации, компетенции органов управления товариществом, пределы ответственности, права и обязанности членов товарищества).
- Право пользования имуществом товарищества (товарищество является собственником имущества, объекты общего пользования принадлежат всем членам ТСН на праве общей долевой собственности).
Основная задача ТСН – управление имуществом. Товарищество является юридическим лицом, которому собственники передают в управление свое имущество или долю в имуществе. Собственники платят товариществу за управление имуществом. Поэтому ТСН – возмездное товарищество, однако его цель не извлечение прибыли, а непосредственное управление имуществом в целях реализации прав и интересов собственников.
Именно поэтому в товариществе есть как общее имущество, так и имущество каждого из товарищей. Таким образом, отношения в товариществе собственников недвижимости строятся по простой схеме: ТСН управляет недвижимостью, а каждый из товарищей оплачивает данную услугу (делает взносы в ТСН).
В уставе ТСН прописаны конкретные виды деятельности, которые ТСН вправе осуществлять в целях выполнения основной задачи своей деятельности, т.е. управления. Товарищество может заниматься только теми видами деятельности, которые прямо прописаны в
Уставе и не запрещены законом.
Основные правила создания ТСН прописаны в статье 123.12/14 ГК РФ. Для того чтобы ТСН работало и обеспечивало интересы членов, его необходимо зарегистрировать, как юридическое лицо. Для этого необходимо выполнить следующие процедуры:
- Провести собрание всех собственников недвижимости. В протоколе собрания собственников ставится вопрос о создании ТСН. Решение должно быть принято единогласно, в противном случае решение о создании считается непринятым. Протокол должен быть подписан председателем собрания и секретарем, а также иметь отдельную вкладку с подписями всех лиц, присутствовавших и голосовавших на собрании «за» или «против» принятия решения.
- Утвердить на собрании Устав ТСН (требования к уставу определены ГК РФ).
- Заверить у нотариуса форму для регистрации юридического лица.
- Регистрацией ТСН занимается налоговая, поэтому документы на регистрацию передаются в отделение ФНС. В ФНС передается Форма, заверенная нотариусом, две редакции Устава, а также сам протокол, в котором принято решение о создании ТСН.
Для того чтобы стать членом ТСН, физическому или юридическому лицу нужно подать заявление о вступлении в члены ТСН. При создании ТСН, собственники, голосовавшие за создание товарищества, также подают заявление о вступлении в него. В заявлении необходимо указать объект, принадлежащий на праве собственности, а также приложить копию удостоверяющего данный факт документа (либо представить оригинал).
Если вы рассматриваете вопрос о том, стоит ли вступать в ТСН, то в первую очередь необходимо подумать о минусах и рисках товарищества. К непосредственным минусам членства в ТСН можно отнести:
- ТСН, как и любое юридическое лицо, даже несмотря на то, что является некоммерческой организацией, может объявить себя банкротом. Это значит, что собственники недвижимости, члены ТСН, не имеют никаких гарантий по возврату вложенных средств.
- ТСН, конечно, действует в интересах товарищей, но это не значит, что мнение каждого товарища всегда будет учитываться, поэтому есть риск необеспечения интересов кого-либо из товарищей. К примеру, если лицо считает нецелесообразным сдачу помещения в аренду, но высший орган управления все равно принимает решение о заключении договора аренды в отношении объекта.
На этом, пожалуй, минусы членства в ТСН заканчиваются, пюсов подобного объединения для собственников недвижимости явно больше. Но риск всегда стоит учитывать. Плюсы ТСН в следующем:
- в возможности принятия решения всеми членами товарищества;
- в законодательной регламентации деятельности ТСН;
- собственники недвижимости имеют реальную возможность по управлению собственностью, через выбранный орган;
- учитываются мнения всех членов товарищества;
- прозрачность в управлении (учредительные документы и отчетность доступны каждому члену ТСН);
- на собрании утверждаются сроки и размер взносов, сроки и порядок управления имуществом, виды договоров, подлежащих заключению от имени ТСН.
ВС рассказал, как вынудить собственника продать долю в квартире
Земельный участок – это источник прибыли для его владельцев.
Собственники дома могут получать доходы от эксплуатации надела:
- выращивание с/х продукции;
- аренда земельного участка;
- сервитут;
- строительство объектов.
Доход от использования земли делится между всеми сособственниками. Расчет связан с размерами долей.
Пример:
Четыре совладельца земельного участка рядом с домом решили заработать. Они сдают 18 соток в коммерческую аренду. Месячный доход от аренды – 100 000 рублей. Собственники имеют равные доли – по ¼ части земельного надела. Прибыль от аренды делится тоже поровну – в пропорциональном отношении, т.е. по 25 000 рублей на каждого из дольщиков.
1. В отношениях собственности — в отличие от наемных отношений — в договоре коммерческого найма жилого помещения (ст. 677, 679 ГК) закон определяет лиц, совместно проживающих с собственником, и объем их имущественных прав как членов семьи и придает их правам на жилое помещение вещный характер (см. коммент. к ст. 288). Состав семьи собственника жилого помещения определен жилищным законом, к которому отсылает комментируемая статья, и имеет универсальный характер (распространяется и на наемные отношения). К членам семьи относятся супруг собственника, их дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица могут быть признаны членами его семьи, если они проживают совместно с собственником и ведут с ним общее хозяйство.
Условия осуществления членами семьи собственника своего ограниченного вещного права на жилое помещение также определены ГК (см. коммент. к ст. 288) и жилищным законом, к которому ГК отсылает. Проживающие совместно с собственником члены семьи вправе наравне с ним пользоваться его жильем, если при их вселении не было оговорено иное. Это означает, что в условиях пользования жилым помещением может быть и неравенство. Такое же неравенство закон допускает в наемных отношениях в силу договоренности между членами семьи нанимателя либо при вселении, либо в процессе пользования.
Дееспособные члены семьи собственника (см. коммент. к ст. 21), совместно с ним проживающие, несут с ним солидарную ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением, аналогично тому, как совершеннолетние члены семьи нанимателя — по обязательствам, вытекающим из договора найма жилого помещения.
Вещное право членов семьи по времени действия зависит от лично доверительных отношений с собственником (развод супругов, утрата семейных связей между родителями и детьми и т.п.). Их прекращение ведет к прекращению рассматриваемого ограниченного вещного права.
Комментируемая статья не регулирует права лиц, прекративших семейные связи с собственником, но продолжающих проживать с ним. На этот случай право пользования жилым помещением остается за такими лицами и в случае прекращения семейных отношений с собственником, но на другой основе. Жилищный закон к отношениям пользования жильем бывшими членами семьи собственника применил нормы о найме жилого помещения, что переводит эти отношения из вещных в обязательственные и значительно сужает объем их правомочий против правомочий членов семьи (основания их выселения теперь такие же, как у нанимателя). К тому же этой норме закона ранее был придан императивный характер, что необоснованно ограничивает принцип свободы договора, установленный ГК (ст. 1, 421).
Таким образом, члены семьи собственника могут быть сособственниками или/и субъектами иного вещного права пользования. Бывшие члены семьи, продолжающие проживать вместе с собственником жилого помещения, становятся нанимателями либо пользуются жильем безвозмездно по договору с собственником.
2. При переходе права собственности на жилой дом или квартиру к новому лицу в ГК предусмотрено общее правило (п. 3 ст. 216 и п. 2 ст. 292) о сохранении вещного права пользования жилым помещением за членами семьи бывшего собственника (при этом из числа объектов права собственности на жилое помещение исключена жилая комната, что трудно объяснить).
Такое решение ГК серьезно обременяет условия отчуждения объекта права собственности на жилье (ст. 558 ГК). Эти условия необходимо учитывать субъектам гражданского оборота. Исключение могут составить случаи, предусмотренные законом. Так, Закон об ипотеке (ст. 78 в ред. Федерального закона от 24.12.2002 N 179-ФЗ) изменил регулирование: заложенный жилой дом или квартира в обеспечение возврата кредита (целевого займа), предоставленного кредитной организацией либо юридическим лицом на приобретение или жилищное строительство, освобождается в судебном порядке на основе обращения залогодержателем взыскания на это имущества и его реализации.
3. Пункт 3 комментируемой статьи устанавливает правоохранительную норму права пользования жилым помещением как одним из вещных прав (см. коммент. к ст. 216). Члены семьи имеют такую же возможность защитить свое абсолютное право пользования жилым помещением, как и собственник, — истребовать жилое помещение из чужого незаконного владения и требовать устранения всяких нарушений их права, в т.ч. исходящих от собственника, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (см. коммент. к ст. 305).
4. В п. 4 комментируемой статьи содержится традиционная норма, заложенная еще советским брачно-семейным законодательством, о необходимости согласия органа опеки и попечительства (см. коммент. к ст. 34) на отчуждение жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи собственника (см. также коммент. к ст. 37).
По Федеральному закону от 15.05.2001 N 54-ФЗ действие п. 4 комментируемой статьи расширено: под него подпадают не только несовершеннолетние, но и недееспособные и ограниченно дееспособные (см. коммент. к ст. 29, 30 ГК) члены семьи, если при отчуждении жилого помещения затрагиваются их права и охраняемые интересы. Эта норма действует и тогда, когда указанные лица утратили семейные связи с собственником.
По Семейному кодексу (ст. 64) защита прав и интересов детей возложена на их родителей. Они — законные представители своих детей и выступают в таком качестве в отношениях с любыми гражданами и юридическими лицами, в т.ч. и в судах. Но они не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия.
В таких случаях эти органы обязаны назначить представителя для защиты прав и интересов детей.
Если права владения были нарушены, то чаще всего собственник подает виндикационный иск в суд. Это иск, который подается от человека, который имеет законное право на имущество, но не может его использовать по причине захвата другим лицом. В качестве ответчика выступает человек, который незаконно владеет имуществом. О правах и обязанностях собственников читайте тут.
В этом иске истец требует вернуть в его владение собственность. В ходе судебного разбирательства истец должен предоставить доказательную базу о том, что он имеет право на рассматриваемое имущество.
Виндикационный иск – это документ, который состоит из определенных составляющих. Сюда входит абсолютная и относительная составляющая. Первая предполагает признание права владения истца.
А вторая заключается в отобрании вещи у ответчика и передаче ее законному владельцу. Эти две составляющие связаны друг с другом неразрывной связью.
Причина в том, что виндикационный иск не может быть удовлетворен в случае, когда истец не предоставил суду свои доказательства.
Пример: человек дал в аренду свой дом на срок 1 год. По окончании указанного срока арендатель так и не покинул дом, продолжает в нем проживать, тем самым препятствует собственнику эксплуатировать и распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению.
Следующий пример: человек взял в аренду земельный участок. В договоре был установлен срок аренды – 10 лет. По прошествии указанного времени хозяин участка так не получил его в свое владении. Арендодатель продолжил вести на нем выращивание культур.
Владелец по закону после подачи виндикационного иска должен предоставить доказательства, то есть доказать свою правоту.
Так как эти два лица связаны соглашением об аренде, то добиться положительного результата можно будет при условии предоставления договора об аренде, который нотариально заверен и указана дата окончания срока аренды.
На видео – что такое виндикационный иск:
В роли предмета индикационного иска выступает иск, который предполагает возраст имущества от человека, который незаконно владеет им. Когда истец выдвигает требование о предоставлении ему равноценного имущества или выплате денежной компенсации, то он обязуется представить все доказательства того, что рассматриваемая вещь принадлежит именно ему.
Кроме предмета иска истец обязан сформулировать его основание с указанием на определенные юридические факты. Именно с ними он и связывает свое требование к ответчику.
В роли истца по виндикационному иску может вступать собственник имущества, причем на момент рассмотрения искового заявления он не владеет им. Когда имущество – это государственная собственность, то виндикационный иск от своего имени предъявляет юридическое лицо. Именно оно и наделено полномочия применения и распоряжения.
Рассматриваемый иск был разработан еще в Древнем Риме. В переводе с латинского он переводится, как «объявлять об использовании силы». Виндикационный иск регламентируется статьей 301 ГК РФ. Согласно ему каждый собственник имеет право потребовать свое имущество, отняв его из чужого незаконного владения.
Чтобы виндикационный иск можно было предъявить в суд и приступить к судебному разбирательству, необходимо достижение следующих условий:
- Гарантированное хранение вещи. Возвратить вещь законному владельцу можно только при условии, что она сохранила все свои первоначальные качества.
- Собственник потерял владение вещью, в результате чего другое лицо стал владеть ей.
- Человек, который незаконно использовал вещь, не имеет никаких прав на нее. Это говорит о том, что между владельцем и собственником не должны быть присутствовать гражданско-правовые отношения.
На видео – виндикационный иск в гражданском праве:
Виндикационный иск может подвергаться рассмотрению если соблюдается хотя бы одно из условий:
- Человек завладел вещью, используя противоправные действия.
- Человек купил утерянную вещь не у отчуждателя, а у лица, который не уполномоченный на ее отчуждение. Например, в магазин был принесен похищенный мобильный телефон. Хозяин магазина его купил и перепродал другому человеку. В этом случае владелец магазина не несет ответственность за реализацию незаконно-полученной вещи.
- Человек добросовестно и возмездно приобрел имущество, которые выбыли из владения собственника, помимо его воли.
Распространяется ли на виндикационные иски исковая давность? Согласно статье 195 ГК РФ, исковая давность – это срок, отведенный для защиты права по иску человека, право которого нарушено. Согласно статье 196 ГК РФ, общий срок исковой давности составит 3 года. О правах оперативного управления имуществом узнайте здесь.
Придерживаясь статьи 200 ГК РФ, длительность срока исковой давности начинает свой отчет со дня, когда человек узнал о нарушении своего права.
В тех случаях, когда имущество находится в фактическом обладании лица, завладевшего им путем противозаконных действий, например, в руках похитителя или лица, присвоившего находку, необходимость удовлетворения виндикационного иска не вызывает никаких сомнений.
Не столь очевидным будет, однако, решение данного вопроса в той ситуации, когда вещь оказывается во владении третьего лица, например, лица, купившего ее у неуправомоченного отчуждателя.
Охраняемые законом интересы собственника (титульного владельца) вещи сталкиваются в данном случае с заслуживающими внимания интересами фактического владельца, действия которого в субъективном плане зачастую безупречны.
Защите чьих интересов следует отдать предпочтение? Действующее гражданское законодательство, опираясь на правовой опыт мировой цивилизации, устанавливает следующие три условия удовлетворения виндикационного иска А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. — М. :Проспект, 1999. -632с. Гражданское право: в 2т. Том1: учебник/ отв. Ред. Проф. Е. А. Суханов — 2е изд.
, перераб. и доп. — М. : издательство БЕК, 1998. — С 854. Прежде всего возможность виндикации вещи у третьего лица зависит от того, добросовестен ли приобретатель вещи или нет. Согласно ст. 302 ГК владелец признается добросовестным, если, приобретая вещь, он не знал и не должен был знать о том, что отчуждатель вещи не управомочен на ее отчуждение.
В случае, если владелец вещи знал или, по крайней мере, должен был знать, что приобретает вещь у лица, не имевшего права на ее отчуждение, он считается недобросовестным. По господствующему в литературе мнению, для признания приобретателя недобросовестным недостаточно простой неосмотрительности, а требуется умысел или грубая неосторожность.
При разграничении простой и грубой неосторожности следует опираться на фактические обстоятельства каждого конкретного случая, принимая во внимание как обстановку и условия приобретения вещи, так и субъективные свойства самого приобретателя — его жизненный опыт, юридическую грамотность и т. п.
Необходимо также учитывать, что действующее право исходит из презумпции добросовестности приобретателя, т. е. приобретатель признается добросовестным до тех пор, пока его недобросовестность не будет доказана. У недобросовестного приобретателя вещь изымается во всех случаях. Гражданское право. Учебник. Часть 1. изданье третье, переработанное и дополненное.
/под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. — М. :Проспект, 1999. — С 632.
Из общего правила о защите интересов добросовестного приобретателя закон сделал два исключения: если имущество приобретено добросовестным приобретателем у лица, которое не имело права отчуждать его безвозмездно, собственник вправе истребовать его при любых обстоятельствах (даже если оно выбыло из владения собственника по его воле); деньги(ст140 ГК) и ценные бумаги (гл. 7ГК), как наиболее оборотоспособные объекты не могут быть истребованы у недобросовестного покупателя ни при каких обстоятельствах. Гражданское право России. Курс лекций. Часть первая. Под ред. О. Н. Садикова. М. : Юридическая литература, 1996. — С 304 Вопрос об истребовании вещи у добросовестного приобретателя решается в зависимости от того, как приобретена вещь — возмездно или безвозмездно.
Согласно ч. 2 ст. 302 ГК при безвозмездном приобретении имущества от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.
Нередко указанное правило закона истолковывается в литературе и на практике в том смысле, что вещь может быть изъята собственником у любого безвозмездного приобретателя, например, у одаряемого, к которому вещь поступила от добросовестного возмездного приобретателя, с чем, конечно, нельзя согласиться.
По сути дела, такое расширительное толкование закона лишает добросовестных возмездных приобретателей, ставших собственниками имущества, права дарить имущество, передавать его по наследству и т. д. , т. е. вводит не основанные на законе ограничения права собственности.
Сторонники этой точки зрения не учитывают того, что правило ч. 2 ст. 302 ГК рассчитано на случаи, когда отчуждатель не управомочен на отчуждение вещи. Если же сам отчуждатель стал собственником вещи, уже не имеет значения, на каких условиях он передает вещь третьему.
Не безупречен и положенный в основу предлагаемого решения принцип распределения материальных убытков. Ашихмин И.М. Аренда недвижимости. Анализ арбитражной практики разрешения споров (практическое пособие по применению гражданского и земельного законодательства РФ) [Текст] — М., Рофэр. 2008. — 526 с.
-
Арбитражный процессуальный кодекс РФ
-
Бюджетный кодекс РФ
-
Водный кодекс Российской Федерации РФ
-
Воздушный кодекс Российской Федерации РФ
-
Градостроительный кодекс Российской Федерации РФ
-
ГК РФ
-
Гражданский кодекс часть 1
-
Гражданский кодекс часть 2
-
Гражданский кодекс часть 3
-
Гражданский кодекс часть 4
-
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации РФ
-
Жилищный кодекс Российской Федерации РФ
-
Земельный кодекс РФ
-
Кодекс административного судопроизводства РФ
-
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации РФ
-
Кодекс об административных правонарушениях РФ
-
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации РФ
-
Лесной кодекс Российской Федерации РФ
-
НК РФ
-
Налоговый кодекс часть 1
-
Налоговый кодекс часть 2
-
Семейный кодекс Российской Федерации РФ
-
Таможенный кодекс Таможенного союза РФ
-
Трудовой кодекс РФ
-
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации РФ
-
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации РФ
-
Уголовный кодекс РФ
-
ФЗ об исполнительном производстве
-
Закон о коллекторах
-
Закон о национальной гвардии
-
О правилах дорожного движения
-
О защите конкуренции
-
О лицензировании
-
О прокуратуре
-
Об ООО
-
О несостоятельности (банкротстве)
-
О персональных данных
-
О контрактной системе
-
О воинской обязанности и военной службе
-
О банках и банковской деятельности
-
О государственном оборонном заказе
-
Закон о полиции
-
Закон о страховых пенсиях
-
Закон о пожарной безопасности
-
Закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств
-
Закон об образовании в Российской Федерации
-
Закон о государственной гражданской службе Российской Федерации
-
Закон о защите прав потребителей
-
Закон о противодействии коррупции
-
Закон о рекламе
-
Закон об охране окружающей среды
-
Закон о бухгалтерском учете
-
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2019)
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.11.2019)
-
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2019)
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.07.2019)
-
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 6 (ред. от 26.12.2017)
«Об изменении и дополнении некоторых Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам»
Все документы >>>
-
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2020)
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020)
-
Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с реализацией мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.06.2020)
-
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41 (ред. от 11.06.2020)
«О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий»
Все документы >>>
-
Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
«О государственной кадастровой оценке»
-
Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
«О статусе военнослужащих» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020)
-
Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Все документы >>>
-
Приказ Управления делами Президента РФ от 20.09.2016 N 409
«Об утверждении Положения о предоставлении жилых помещений в общежитиях специализированного жилищного фонда, управление и распоряжение которыми осуществляет Управление делами Президента Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2016 N 44001)
-
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 26.04.2007
«Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ»
Все документы >>>
Статья 292. Права членов семьи собственников жилого помещения
ЖК РФ, содержащий (кроме прочего) разд. VI «Товарищество собственников жилья», законодатель действовал во исполнение и в соответствии с п. 2 ст. 291 ГК РФ, где указан уровень нормативного правового акта — федеральный закон, а также с учетом действия Закона о товариществах собственников жилья и соответствующей правоприменительной, в том числе судебной, практики.
Нельзя не согласиться с мнением С.М. Корнеева о том, что регламентация организации и деятельности товарищества собственников жилья является «продуктом вмешательства государства в данную сферу» <1> (это, безусловно, касается всех товариществ собственников недвижимости). Вместе с тем представляется, что отсутствие такого «вмешательства» предоставляет почву для злоупотреблений и нарушений прав и законных интересов граждан.
1. Особой разновидностью некоммерческих корпоративных организаций являются товарищества собственников недвижимости. В указанном наименовании данная организационно-правовая форма впервые введена в ГК РФ с 01.09.2014, однако она не является принципиально новой. Так, в частности, ст. 291 ГК РФ закреплено правовое положение товарищества собственников жилья как некоммерческой организацией, создаваемой и действующей в соответствии с законом о товариществах собственников жилья.
Создание товариществ собственников жилья стало следствием проведения в широких масштабах приватизации государственного и муниципального жилья. Граждане, став собственниками отдельных жилых помещений в многоквартирных домах, столкнулись с необходимостью совместной эксплуатации общих для всех квартир элементов зданий (подвалов, крыш и чердаков, лестничных площадок, лифтов, санитарно-технического и иного оборудования и т.п.). При этом в силу добровольности приватизации жилья у некоторых (неприватизированных) квартир сохранились прежние, в том числе публичные, собственники, которые также столкнулись с указанной необходимостью. Одной из основных организационно-правовых форм решения названных задач законодательство признало создание товариществ собственников жилья.
Если у вас остались вопросы по статье 123.12 ГК РФ и вы хотите быть уверены в актуальности представленной информации, вы можете проконсультироваться у юристов нашего сайта.
Задать вопрос можно по телефону или на сайте. Первичные консультации проводятся бесплатно с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.
Срок исковой давности по требованиям о сносе незаконно возведенного здания на земельном участке, который не находится в непосредственной собственности – это временной промежуток, когда непосредственный владелец земли имеет право обратиться в суд, для принудительного сноса строения в установленных рамках настоящего законодательства Российской Федерации.
Стоит отметить, что максимальный срок исковой давности по гражданско процессуальным спорам в России составляет десять лет.
Если же речь идет о возведении самовольного строения без ведома собственника земельного участка или на участке, не предусмотренном под застройку, то исковая давность согласно настоящему законодательству в этом случае не применима.
Для того чтобы урегулировать спорную ситуацию с самовольным строительством через судебную инстанцию, требуются определенные причины для обращения в эту инстанцию, а именно:
- Постройка осуществлена незаконно на участке земли, который не принадлежит застройщику.
- Строительство здания или его перестройка осуществлено в здании, которое находится в долевой собственности.
- Реконструкция и строительство здания было совершено в долевой собственности без согласия дольщиков.
- Постройка была выполнена на своей земле, находящейся в собственности, но без соответствующего разрешения на строительство.
- Возведенное здание представляет собой угрозу жизни или здоровью других граждан.
В этих случаях целесообразно обратиться в судебные органы, для применения против застройщика предусмотренных законом мер по сносу самовольной постройки.
Разрешение спорных ситуаций относительно установления сроков давности, а также применения крайних мер в отношении незаконного строительства домов или иных зданий, основывается на следующих нормативно правовых актах:
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 года № 29 «О применении судами гражданско процессуального законодательства»;
- нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность судебных инстанций на территории России;
- Гражданский Кодекс Российской Федерации статья № 196;
- Гражданский Кодекс Российской Федерации статья № 200;
- Гражданский Кодекс Российской Федерации статья № 222;
- Гражданский Кодекс Российской Федерации статья № 304;
- Гражданский Кодекс Российской Федерации статья № 208.
На основании этих правовых актов установлен момент максимального срока давности, а также неприменения в отношении самовольной постройки здания не на своей территории периода давности.
Сразу стоит отметить, что в данном случае речь идет о незаконном возведении какого-либо здания на своей территории, во всех остальных случаях исковая давность будет неприменима.
Рассмотрим более подробно, как рассчитывается временной промежуток, когда в отношении незаконного застройщика может быть подан иск:
- Сразу стоит сказать, что максимальный срок давности по ГК РФ составляет десять лет с момента выявления правонарушения.
- Исковая давность начинает свой отсчет с момента, когда истец узнал о нарушении своих прав или законных интересов.
- Исковая давность начинает свой отсчет с момента, когда заявитель должен был узнать о нарушении своих прав или интересов.
- Срок давности по возведению самовольной постройки на своем участке составляет три года.
- На протяжении трех лет, с момента выявления правонарушения компетентные органы власти вправе востребовать через суд снос строения.
- Если в течение трех лет с момента выявления правонарушения не было подано искового заявления, то все претензии к зданию будут упразднены.
Так рассчитывается срок давности по вопросам, связанным с незаконным возведением здания на своем жилом участке, когда ранее застройщик не получил соответствующего разрешения в уполномоченных органах власти.
Написание искового заявления должно соответствовать установленному настоящим законодательством порядку. Здесь должна быть подробно отражена следующая информация:
- данные об исковом заявителе;
- сведения об ответчике – застройщике;
- информация о судебной инстанции;
- характер рассматриваемого вопроса;
- суть возникшего конфликта интересов;
- отсылки на материалы дела – вещественные доказательства;
- требования искового заявителя – снос здания;
- дата составления, подпись и расшифровка.
Таким образом, составляется иск в отношении незаконной застройки на участке, который находится в непосредственной собственности у застройщика.
В данном случае в качестве истца будет выступать уполномоченный орган власти. Бланк искового заявления можно скачать здесь.
Продолжительность срока исковой давности в незаконном возведении здания без соответствующего одобрения на строительство зависит от следующих условий:
- Прежде всего, продолжительность срока давности зависит от действующего законодательства.
- Также на величину срока могут повлиять дополнительные моменты, либо заключенный ранее договор.
- На продолжительность исковой давности может оказать непосредственное влияние судебное решение.
- На течение срока давности влияет характер действий застройщика, если он умышленно уклоняется от контактов с органами власти.
- На продолжительность срока давности может также повлиять несвоевременное выявление или невозможность выявления правонарушения.
Все эти условия оказывают непосредственное влияние на величину сроков исковой давности в отношении сноса самовольной постройки.
В настоящее время, в соответствии с законодательством Российской Федерации восстановить период исковой давности можно лишь законными методами через судебную инстанцию.
Для этого в орган власти подается соответствующее заявление от представителя компетентного органа власти, который в свою очередь отвечает за одобрение проведения строительных работ.
Кроме того это заявление должно содержать основания, по которым исковая давность должна быть восстановлена, если этого не будет выполнено, то иск будет отклонен без рассмотрения судом.
Общее имущество собственников нежилых помещений (ст.290 ГК РФ) включает:
- общие, в том числе технические помещения и подсобки;
- лестницы и технические этажи;
- чердаки и подвалы;
- холлы и коридоры;
- лифты;
- несущие конструкции здания;
- механическое или электрическое оборудование;
- инженерные коммуникации;
- входные двери, окна в холлах и т.п.
Критерием определения общего имущества является то, что соответствующий элемент внутренней части помещения используется или допускает использования всеми владельцами помещений.
А так же элементы здания (помещения), без которых недопустима эксплуатация объекта недвижимости. То же относится к установленному оборудованию, которое располагается в местах общего пользования совладельцев.
В Росреестр предоставляют заведомо подготовленные документы, в их числе:
- паспорта сторон;
- правоустанавливающий документ на помещение;
- свидетельство на собственность нежилого помещения;
- составленный в тёх экземплярах договор купли продажи (иной сделки);
- разрешение от остальных собственников на продажу;
- разрешение от супруга, если имущество нажито в браке;
- для поверенных – нотариально удостоверенная доверенность.
Если имущество приобреталось с торгов – пакет документации подготавливается организаторами аукциона, с приложением договора.
После оформления договора стороны регистрируют сделку в Росреестре. Для этого требуется:
- Подойти с пакетом документации в отделение кадастра и картографии или многофункциональный центр (МФЦ) по месту расположения объекта.
- Оплатить государственную пошлину за предоставление регистрационных услуг, приложив квитанцию к пакету документации.
- Подать в окно регистратору заявление и пакет сопутствующей документации под расписку и получить сведения о повторном визите.
- Повторный визит требует наличия расписки о подаче документов и паспорта заинтересованного лица. Ему выдаётся зарегистрированный договор имущественной сделки и свидетельство о праве собственности.
Если недвижимость приобреталась в ипотеку – отдельно составляется кредитный договор, на основании которого производится обременение помещения залогом, до момента погашения долговых обязательств по ипотеке.
ВНИМАНИЕ: Стоимость регистрационных услуг (пошлина) для юридических лиц существенно выше (22 000 рублей), чем для физических лиц – в том числе ИП (2 000 рублей).
Свидетельство на нежилое помещение — это второй по значимости документ, удостоверяющий право собственности на нежилое помещение.
В нём указано:
- место расположения объекта;
- его кадастровый номер;
- объём доли в праве;
- технические и кадастровые характеристики объекта;
- сведения о собственнике.
На основании данного документа собственники нежилых помещений имеют юридическое право собственности, допускающее вступление в фактические права.
Отношения, регулирующие права жильцов, могут в соразмерной степени использоваться владельцами нежилых помещений. При этом допускаются корректировки, опирающиеся на арбитражные прецеденты или решения, принятые общим собранием правообладателей.
Надеемся, что благодаря нашей статье вы теперь знаете, кто такие собственники нежилых помещений в многоквартирном доме, их права и обязанности, а также, как происходит оформление нежилого помещения в собственность.
Товарищество собственников недвижимости
Участники долевой собственности вправе по своему усмотрению распоряжаться имуществом – продать, дарить, завещать, отдать в залог свою долю (часть доли), обменивать, сдавать в аренду и т.п.
Но есть важный нюанс — для того, чтобы любая сделка была законна, собственники должны обговорить действия с недвижимостью.
Приведем несколько примеров сделок с долевой собственностью и расскажем, как правильно распорядиться таким имуществом.
Общая собственность формируется в тех случаях, когда недвижимость находится во владении у двух и более лиц. Как правило, такая ситуация возникает при наследовании по закону. При составлении завещания наследодатель пытается отписать свое наследство кому-то одному. Если же он не успел при жизни составить завещание, то имущество будет распределено между всеми участниками.
Законодательство РФ выделяет следующие виды совместного владения:
- долевая – собственность распределена на равные доли между участниками;
- общей – имущество находится в коллективной собственности без распределения на доли.
Примером совместной особенности может выступать имущество супругов, которое было нажито во время брака. Субъектами долевого владения могут выступать лица, как связанные семейными узами, так и не связанные. Для того чтобы избежать в дальнейшем спорных ситуаций при использовании и распоряжении своего имущества, необходимо изначально выстраивать нормальные отношения с другими участниками общей собственности. Кто признается субъектами права хозяйственного ведения узнайте тут.
Каждый собственник согласно статье 209 ГК РФ может обладать следующими правами:
- Иметь во владении свое имущество;
- Эксплуатировать свое имущество;
- Распоряжаться своим имуществом:сдавать в аренду, продавать, менять.
Так как право общего владения принадлежит не одному человеку, а нескольким, то все представленные полномочия реально осуществить только при условии, что все участники дадут свое согласие. Если хотя бы одна из сторон выступает против, то это приводит к неправомерности деяний относительно общей собственности.
Все, кто являются участниками долевой недвижимости, могут менять размеры своей части и всего совместного владения. Например, когда в доме был произведен ремонт и куплена новая техника, то она переходит в собственность того, кто все это реализовал. Это может и не произойти, если в совместном договоре оговорено другое.
Все стороны общего владения обязуются оплачивать налоги, коммунальные платежи в пропорциях своих долей. Если хотя бы один человек уклонился от этих обязанностей, то это служит нарушением закона. Наказание может быть предусмотрено судом.
Несмотря на то, что владелец доли имеет право распоряжаться своей долей, как кон поделает (сдавать в аренду, дарить, передавать в залог), имеет место одно ограничение – это сообщать о своих намерениях другим владельцам.
Это требуется для осуществления права преимущества собственников остальных долей при получении доли в своей квартире. В случае нарушения этого правила, сделка купли-продажи признается недействительной.
Что из себя представляет виндикационный иск в гражданском праве, можно узнать из данной статьи.
Какие бывают примеры гражданских прав человека из конституции, можно узнать из данной статьи.
Как происходит прекращение обязательств в гражданском праве, можно узнать из данной статьи.
Возможно так же будет интересно, что из себя представляют источники конституционного права российской федерации. Вся информация находится в данной статье.
Обладать правом владения имущества может не только один человек. Сегодня существует множество случаев, когда на одну квартиру приходится не два, а три и более собственника. При этом каждый из них имеет свою имущественную долю. Они могут по своему рассмотрению распоряжаться имуществом, но только предварительно согласовав это с участниками общего владения.
Похожие записи:
-